Результаты творческой деятельности

Результаты творческой деятельности

Патентным законом РФ регулируются имущественные , а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в - 2 - связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Такие объекты принято называть промышленной собственностью. Эти отношения регулируют и другие законы. При всей своей специфике в правовом регулировании каждого из перечисленных объектов общим является то, что нормы, о которых идет речь, в конечном счете направлены на обеспечение использования результатов соответствующей собственности, а равно средств индивидуализации третьими лицами только с согласия лица, обладающего таким правом. В этих нормах определяются также условия, пределы и способы защиты указанного права. Нужно иметь ввиду, что применение к интеллектуальной и промышленной собственности (результаты творческой деятельности) термина 'собственность' не означает, что они подпадают под общее понятие права собственности и являются разновидностью права собственности, хотя такое заблуждение встречается.Своеобразие результатов творческой деятельности в том, что они непосредственно не связаны с правом собственности на материальный объект, в котором они выражены. В самом законе признак творчества не раскрывается, в связи с чем в юридической литературе дается немало его определений. Так,В.И.Серебровский, пишет что творчество - это сознательный в большинстве случаев весьма трудоемкий процесс, имеющий своей целью достижение определенного результата. О.С.Иоффе считает, что творчество является интеллектуальной деятельностью, завершающейся производящим актом, в результате которого появляются новые понятия , образы и (или) формы их воплощения, представляющие собой идеальное отражение объективной действительности (1;39). - 3 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ Авторское право, нормы которого регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства , большинство российских ученых рассматривают в качестве особого института гражданского права. В отличие от других институтов оно регулирует отношения, связанные с производством и обменов результатов интеллектуального труда, которые сохраняются вне самого трудового процесса.

Вместе с тем создаваемые произведения неотделимы от их авторов и поэтому права последних носят личный и исключительный характер.

Данные обстоятельства оказывают существенное влияние на правовое регулирование авторских отношений, предопределяя выделение норм авторского права в относительно самостоятельное подразделение. В качестве основных задач авторского права признают следующие: 1) авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства, в целях чего авторское право способствует созданию условий для занятия творческой деятельностью, обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование созданных им произведений и получение доходов и т.д.; 2) создание условий для широкого использования произведений в интересах общества, т.е. повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушате- - 4 - лей знакомиться с ними.

Указанные задачи авторского права тесным образом связаны с его принципами, под которыми как всегда понимаются основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью. Они пронизывают содержание всей системы авторского права, предопределяют всю юрисдикционную деятельность и воплощаются в субъективных правах и обязанностях участников авторских правоотношений. К числу основных принципов российского авторского права, отраженных в содержании его норм на современном этапе развития относят следующие положения.

Принцип свободы творчества . Обеспечивая свободу творчества охраняет все произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения , достоинств и способа выражения. В этих же целях закон не ограничивает круг охраняемых произведений каким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятельности, существующие в объективной форме.

Творцы произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими понятий или художественных образцов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, придании произведению окончательной формы и т.п.

Принцип сочетания интересов автора с интересами общества. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения.

Однако ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на произведения не могут быть столь обширными , чтобы полностью игнориро- - 5 - вались интересы других граждан и общества в целом.

Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав. В этом состоит одно из существенных отличий российского авторского права от авторского права ряда зарубежных стран. По российскому авторскому законодательству личные неимущественные права автора (право авторства, право на имя и т.д.) не могут перейти к другим лица даже если автор выразил на это свое согласие.

Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным.

Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены (ст. 14 Закона). Принцип свободы авторского договора.

Данный принцип заменил собой присущий ранее действовавшему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам.

Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров, которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. И хотя в то же время типовые договоры ограждали авторов от произвола пользователей произведений, гарантировали авторам определенный минимальный уровень прав, они все же детально регламентировали ту сферу отношений, которая должна в принципе определяться прежде всего свободным волеизъявлением самих сторон.

Поэтому новое авторское право России отказывается от жесткой регламентации отношений сторон авторского договора. В нем закрепляются лишь возможные типы авторских договоров, а также указываются условия, которые должны быть в обязательном порядке согласованы сторонами. Что касается законных интересов авторов, то они обеспечиваются с одной стороны, запретом - 6 - включать в авторские договоры явно кабальные для авторов условия, например, условие о передаче прав на произведения, которые автор может создать в будущем, и, с другой стороны, правилами предоставляющими авторам определенные права, например, по расторжению договора по истечению пяти лет с даты его заключения, если конкретный срок договора сторонами не определен, или правами налагающими на пользователей произведений определенные обязанности, например, по выплате автору аванса по договору заказа.

Авторское право охраняет все результаты творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, оно носит универсальный, всеобъемлющий характер. В любом произведении науки, литературы и искусства следует различать содержание и форму.

Объекты авторского прав могут и должны быть выражены в какой-либо объективной форме:письменной, устной (публичное произнесение), звукоили видеозаписи, изображения, объемно-пространственной (скульптура, модель, макет), другой. Формы художественной литературы, например, составляют художественные образы и язык произведения.

Авторское право охраняет только форму произведения; элементы содержания (например, научные факты, гипотезы, идеи, систематизация и др.) поэтому являются 'юридически безразличными'(3,11). Вместе с тем следует подчеркнуть, что произведение охраняется авторским правом как нематериальный объект, и согласно ч.5 ст.6 Закона авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект в котором произведение выражено.

Поскольку авторское право охраняет форму произведения,: то для установления случаев нарушения авторских прав путем заимство- - 7 - вания, решающее значение имеют буквальные (для литературных произведений - словесные) совпадения; для этого составляют таблицы совпадений ('текст на такой-то странице в одном произведении соответствует тексту на такой-то странице в другом произведении'). В ст.8 Закона об авторском и смежных правах указывается, что не являются объектами авторского права: официальные документы (законы, судебные решения, др.); государственные символы и знаки, произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер.

Авторское право на произведения науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания.

Создатель произведения считается субъектом авторских прав автоматически, без необходимости получения какого либо разрешения и регистрации произведения. В российском авторском законодательстве установлена презумпция авторства, которая выражена в ч.2 ст. 9 Закона 'при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве, автора на оригинале или экземпляре его произведения'. Соавторство возникает в случаях, когда произведение создано творческим трудом двух и большего числа авторов. Закон устанавливает, что авторское право на коллективное произведение принадлежит соавторам совместно, независимо от того, образует ли такое произведение одно целое или состоит из частей, которые могут быть использованы самостоятельно.При 'неделимом' соавторстве особых прав для каждого автора не существует, так произведение нельзя разделить на части; при 'раздельном' соавторстве каждый автор сохраняет право на созданную лично им часть коллективного произведения (если только в соглашении не указано иное) (ст. 10 Зако- - 8 - на). В отношении своего произведения автор пользуется правом авторства, под которым понимается совокупность определенных прав, принадлежащих автору.

Коротко говоря, авторское право состоит в том, что автор использует произведение сам, а также выражает волю по использованию своего произведения любым образом други лицам.

Говоря о содержании авторских прав, следует обратиться к ст.ст.15,16 Закона. Это: право авторства (личное правомочие, состоящее в праве автора требовать признания своего автора). ;право на имя (право избрать способ указания своего имени при первом и последующем использовании своего произведения); право на защиту репутации автора ( при издании, публичном исполнении или ином использовании произведения воспрещается без согласия автора вносить какие-либо изменения как в само произведение , так и в его название); право на обнародование ( состоит в выпуске в свет или в разрешении в этом). Теперь имущественные права, которые заключаются в исключительных правах на использование произведения в любой форме и любым способом.Это довольно обширный перечень прав на использование , перечисленный в ч.2 ст.16 Закона.

Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за каждый вид использования произведения устанавливаются в авторском договоре, а также в договорах, заключаемых организациями, управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе, с пользователями.

Существенное отличие этих авторских прав от личных неимущественных в том, что они могут быть ограничены, что и устанавливается ст.ст.17-26 Закона, причем такое ограничение возможно, если оно не наносит неоправданного ущерба нормальному использованию произведения и не - 9 - ущемляет необоснованным образом законные интересы автора.

Анализ таких изъятий позволяет объединить их в пять относительно самостоятельных групп, которые включают близкие по целям случаи свободного использования произведений.

Первую из них образуют те виды свободного использования результатов творческой деятельности, объединяющим признаком которых является необходимость доступа к произведениям в целях свободного распространения информации.

Прежде всего допускается цитирование в объеме, оправданном целью цитирования. В авторском праве цитирование означает включение одного или нескольких отрывков из произведения одного автора в произведение другого.

Условия допустимого цитирования следующие: без согласия автора - только в научны, критических и информационных целях, а также в обзорах печати и, во-вторых, цитироваться могут только отрывки из произведений, обнародованных любым допускаемым законом способом.

Законом разрешено использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радиои телепередачах, звукои видеозаписях _учебного характе- _ра в объеме оправданном поставленной целью . (п.2 ст.19 Закона). Кроме того, разрешается воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по _ текущим экономи- _ческим, политическим, социальным и религиозным вопросам . в случаях, когда это не было специально запрещены автором. В Законе об авторском праве и смежных правах (ст.19) перечислены другие аналогичные случаи свободного использования произведений, охраняемых авторским правом.

Вторую группу изъятий из сферы авторского права составляют - 10 - случаи свободного репродуцирования правомерно опубликованных произведений в единичном экземпляре без извлечения прибыли (ст.20 Закона), при этом понятием репродуцирования охватывается фотокопирование, ксерокопирование и другие способы факсимильного воспроизведения произведений, при которых внешняя форма их выражения остается неизменной. На современном этапе развития копировальной техники это составляет определенную проблему, которой Закон РФ 'Об авторском праве и смежных правах' посвятил специальную статью о масштабах допустимого репродуцирования. Во-первых, репродуцировать разрешается лишь правомерно опубликованные произведения; во-вторых, при репродуцировании обязательно указывается имя автора, произведение которого используется, и источник заимствования; в-третьих, репродуцирование возможно лишь в единичном экземпляре; в-четвертых, при осуществлении репродуцирования не могут преследоваться коммерческие цели; в-пятых, в Законе определенно указываются случаи и субъекты репродуцирования.

Третья группа случаев свободного использования произведений включает публичное исполнение музыкальных произведений во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в объеме оправданном характером таких церемоний (ст.29), и воспроизведение произведений для судебного производства в объеме, оправданном этой целью.Объединяющим их признаком являются, во-первых, официальный характер использования произведений и, во-вторых, возможность использования в указанных выше целях не только обнародованных, но и не обнародованных произведений.

Четвертая группа изъятий из сферы авторского права касается некоторых случаев использования программ для ЭВМ и баз данных, а также производства записей краткосрочного пользования, осущест- - 11 - вляемых организациями эфирного вещания. По общему правилу, закрепленному ст.25 Закона РФ 'Об авторском праве и смежных правах', лицо, правомерно владеющее экземпляром программы или базы данных, вправе осуществлять любые действия, связанные с их функционированием по прямому назначению.

Наконец, пятую группу случаев свободного использования произведений образует их использование исключительно в личных целях.

Строго говоря, в данном случае вообще нет использования произведения в том смысле, какой в него вкладывается законодательством, т.е. использования в виде промысла. Это случаи чтения книги, слушания магнитофонной записи и т.д. Закон исходит из того, что такое 'использование' вообще не затрагивает авторских прав создателя произведения. К тому же его невозможно ни проконтролировать, ни регламентировать. В этой группе выделяются два случая свободного использования для удовлетворения личных потребностей.

Согласно первому случаю (ст.18), по общему правилу, любое заинтересованное лицо может изготовить для себя экземпляр произведения и использовать его для удовлетворения своих личных потребностей.

Вместе с тем по прямому указанию закона только с согласия автора могут воспроизводиться даже для использования только в личных целях: произведения архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений; базы данных или существенные части из них; программы для ЭВМ; книги (в полном объеме) и нотные тексты путем репродуцирования.

Второй из случаев использования произведения в личных целях касается воспроизведения аудиовизуальных произведений и звукозаписей, которое может делаться без согласия автора, но с выплатой ему вознаграждения (ст.26). - 12 - Как отмечается в литературе, по ранее действовавшему авторскому законодательству, изъятия из авторских прав превышали все допустимые в цивилизованном обществе пределы(1,176). Авторское право действует в течение определенного срока после чего прекращается и произведение переходит в общественное достояние и может быть использовано любым лицом свободно.

Авторское право действует в течение жизни автора и 50 лет после его смерти, исчисляемых с 1 января года, следующим за годом смерти.

Вместе с тем личные неимущественные права охраняются бессрочно. Эта охрана осуществляется либо специально уполномоченными органами РФ, либо лицом, указанным автором в завещании(ч.2 ст.27 Закона).Законом установлены и изъятия из правила о сроках действия авторского права.

Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 50 лет после даты его правомерного обнародования.

Авторское право на произведение , впервые выпущенное в свет после смерти автора, действует в течение 50 лет после его выпуска.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве , действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов. О защите авторских прав говорят в тех случаях, когда они нарушены или могут быть нарушены, т.е. имеется угроза неправомерного вторжения в сферу авторского права, принадлежащего определенному лицу. По общему правилу физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований Закона об авторском и смежных правах, является нарушителем авторских прав.

Наиболее характерный случай нарушения авторских прав - использование произведения без договора с автором. Как уже отмеча- - 13 - лось, договор с автором должен быть заключен во всех случаях использования произведения, кроме специально установленных в законе (ст.ст.17-26). Ст. 49 Закона предусматриваются следующие формы защиты авторских прав: признание прав; восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков, включая упущенную выгоду; взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских прав, вместо возмещения убытков; выплата компенсации в сумме от 10 до 5000 минимальных размеров оплаты труда, устанавливаемых законодательством РФ, определяемой по усмотрению суда или арбитражного суда, вместо возмещения убытков или взыскания доходов; принятие иных предусмотренных законодательными актами мер. За защитой своего права обладатели исключительных авторских прав вправе обратиться в установленном законом порядке в суд, арбитражный или третейский суд. Не следует думать, что нарушителем авторских прав всегда выступает издательство, а потерпевшей стороной - автор.

Довольно часто автор нарушает права, которые он передал издательству: не предоставляет своего произведения или передает его издательству с опозданием, не в том объеме, который указан в договоре, с отступлением от согласованного плана или жанра; передает произведение другому издательству в нарушение договора. Во всех этих случаях оказываются нарушенными права, принадлежащие издательству по договору, и они защищаются по правилам, относящимся к авторским правам. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА - 14 - В Российской Федерации создание изобретений и других признаваемых законов результатов технического творчества, а также связанные сним отношения регулируются актами гражданского законодательства, и в первую очередь речь идет о Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. С помощью гражданско-правового метода патентное право регулирует личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Сам термин 'патентное право' лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство - в течении длительного времени в Советском Союзе изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами, которые лишь гарантировали обладателям личные права и право на вознаграждение от пользователей, но не предоставляли им исключительного права на использование созданных разработок. В настоящее время в России идет процесс восстановления общепринятой системы охраны технических новшеств, в связи с чем можно говорить о российском патентном праве. Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты промышленной собственности), как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом также являются результатами мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. К изобретениям могут относится: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений - 15 - и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления , а также их составных частей. К промышленным образцам относится художественное конструкторское решение, определяющее его внешний вид.

Различия между объектами авторских прав и объектов промышленной собственности заключается в том, что в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны - их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. В отличии от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства , способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя.

Поэтому патентное право строится на иных началах и принципах, нежели те, которые применяются в сфере авторского права.

Важность принципов патентного права состоит также и в том, что они служат базой для разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций.

Важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это, в соответствии с ч.2 ст.3 Патентного закона, означает, что только патентообладатель может использовать, т.е. изготавливать, применять, ввозить, продавать, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку.

Отсюда следует, что все другие лица - 16 - должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем. То есть налицо явное вещное правоотношение, когда управомоченному субъекту противостоит неопределенный круг пассивно обязанных субъектов. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать объект промышленной собственности, защищенный патентом, лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомстве. В то же время, в чем на мой взгляд и состоит объективное противоречие общественных отношений , регулируемых авторским и патентным правом, признание и всемерная охрана патентной монополии должна сочетаться с защитой общественных интересов патентного права.

Следовательно основной задачей патентного права, на мой взгляд, является соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой стороны. Это можно рассматривать как второе исходное начало, причем интересы личности остаются как видно на первом месте. Такое положение в принципе соответствует современному пониманию отношения человека и общества.

Впрочем, следует отметить, что данное противоречие свойственно и множеству других отраслей права , в первую очередь сфере публичного права - уголовному праву, процессу и т.п.

Вернемся к патентному праву. Одним из конкретных проявлений второго принципа служит ограничение действия патента определенным сроком , после истечения которого разработка поступает во всеоб- - 17 - щее пользование. Так, согласно ч.3 ст.3 Патентного закона патент на изобретение действует в течении двадцати лет, свидетельство на полезную модель и патент на промышленный образец соответственно - пяти и десяти лет. Сроки действия последних двух документов, подтверждающих права на объекты промышленной собственности, могут по ходатайству патентообладателя продлеваться решением Патентного ведомства соответственно на срок не более трех и пяти лет.

Началом течения срока действия всех трех патентов является дата поступления заявки в Патентное ведомство. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение общественных знаний. Не признаются патентоспособными , т.е. не охраняются изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали. В тех же целях на основании ст. 21 Патентного закона Патентное ведомство в течении двух месяцев с даты поступления заявки проводит по ней формальную экспертизу, в ходе которой кроме проверки необходимых документов, рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем объекта промышленной собственности в течении четырех лет (полезной модели - трех) любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в Высшую патентную палату РФ с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии( ч.4 - 18 - ст.10 ПЗ РФ). Наконец ст. 11 Патентного закона в общественных интересах устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок . Не признается нарушением исключительного права патентообладателя проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим, объект промышленной собственности; применение этих средств в чрезвычайных обстоятельствах с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации, а также в личных целях без получения дохода; разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача и т.д.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами.

Данное признание может осуществляться разными путями, быть относительно сложным или, напротив, сведенным к предельно упрощенной формальной процедуре, которая, однако, обязательно. В этом состоит еще одно различие между авторским и патентным правом.

Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. По патентному праву формальности , связанные с официальным признанием патентоспособности разработки, являются обязательным условием охраны . Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и то, что решения, которые охраняются патентным правом объективно могут повторяться, и то, что охрана должна предоставляется только тем разработкам которые обладают новизной и промышленной применимостью, (промышленные образцы также оригинальностью, а изобретения соответствовать изобретательским уровнем) (ч.1 статей 4,5,6). В соответствии со ст.2 Патентного закона Государственное - 19 - патентное ведомство РФ осуществляет единую политику в области охраны объектов промышленной собственности в РФ. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство не подавалась, разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В функции Патентного ведомства входит принятие к рассмотрению заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, проведение по ним экспертизы, государственная регистрация, выдача патентов, опубликование официальных сведений и др.

Процедура получения патента регламентирована разделом V Патентного закона РФ. В этой связи большое значение приобретает понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента (ст.19 ПЗ РФ). Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, право авторства, согласно ч.3 ст.7 ПЗ РФ, является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.Если в созда- - 20 - нии объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами и порядок пользования правами, принадлежащими авторам определяется соглашением между ними.

Согласно ч. 2 ст. 7 ПЗ РФ не признаются авторами лица, не внесшие творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

Данный принцип находит свое отражение прежде всего в том, что именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателем.

Данное право основано на самом факте создания патентоспособного решения и является одним из основополагающих прав автора.

Однако фигуры автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда, даже наоборот.

Патент выдается автору объекта промышленной собственности; физическим и (или) юридическим лицам при условии их согласия, которые указаны автором или его правоприемником в заявке на выдачу патента; работодателю, в определенных законом случаях (ч.1 ст.8 ПЗ РФ). Согласно ч.2 ст.8 ПЗ РФ право на получение патента на объект промышленной собственности, созданный работником в связи с выполнением служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю.

Причем в в договоре можно предусмотреть иное. Что касается интересов авторов, то они гарантируются обязательной выплатой авторам особого вознаграждения, размер и порядок которого определяются на основе соглашения работника и работодателя, а в случае спора устанавливаются судом. При этом выплачиваемое автору вознаграждение должно быть соразмерно той выгоде , которая получена работодателем или могла - 21 - быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности.

Обязанность по выплате вознаграждения автору работодатель несет не только тогда когда он реально получает патент, но и в случаях передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия им решения о сохранении объекта в тайне или неполучения патента по поданной им заявке по причинам, зависящим от работодателя. В случае смерти автора разработки или владельца патента субъектами патентного права становятся их наследники.

Наследование изобретательских и патентных прав осуществляется в общем порядке и и происходит как по закону, так и по завещанию.

Однако при наследовании авторских прав к наследникам не переходят личные неимущественные права авторов, в частности право авторства и право на авторское имя, а только лишь те права, которые обеспечивают имущественные интересы наследников.